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2014年1月1日對司法改革而言是標(biāo)桿性的日子,最高人民法院決定從1月1日起在全國法院范圍內(nèi)實施量刑規(guī)范化以及裁判文書網(wǎng)絡(luò)公布等多項工作,其中《關(guān)于人民法院在互聯(lián)網(wǎng)公布裁判文書的規(guī)定》的正式實施,被賦予了相當(dāng)重要的意義。
裁判文書公開事關(guān)司法公開,司法公開是令“公平正義以看得見的方式實現(xiàn)”的唯一方式,除其無它。司法改革的推進(jìn),首先應(yīng)從司法公開上推進(jìn)。盡管司法公開的內(nèi)涵還包括司法程序公開、執(zhí)法信息公開等多項內(nèi)容,但裁判文書所具有的質(zhì)證、認(rèn)證、事實認(rèn)定、法律適用等多項重要訴訟信息的載體功能,使裁判文書公開成為司法公開的核心?梢赃@么說,讓司法“看得見”,首先就得讓裁判文書“看得見”于藍(lán)天下。
理論上看,裁判文書公開可以通過多種傳播渠道完成。新媒體傳播時代下,通過法院官方注冊的網(wǎng)絡(luò)或社交賬號發(fā)布裁判文書,更具有閱覽便捷性,通過公眾的“二次傳播”效果更好。
必須承認(rèn),今天實施的網(wǎng)絡(luò)公布裁判文書,并不是在傳統(tǒng)方式公開已經(jīng)用盡之下的升級版,傳統(tǒng)方式的公開過去即使有,也只不過是“選擇性公開”、“擇優(yōu)后公開”、“宣傳性公開”和“定向性公開”,尚不能構(gòu)成實體和程序意義上的“全面公開”;谶@樣的歷史因素,此番最高法院推動的各級法院互聯(lián)網(wǎng)上全面公布裁判文書,才具有了改革分水嶺之意義。
公開性之所以是司法改革的邏輯起點,首先在于司法公開是憲法所規(guī)定的司法裁決機構(gòu)的一項義務(wù),其次它又契合于政府信息公開中所保障的公眾知情權(quán)與監(jiān)督權(quán),改革之終極目的,就在確保司法的公信力達(dá)到它所及的最高水平。還有一點就是,在司法公開推動下,所有與司法活動有關(guān)的程序都會達(dá)到一定的有序化,如為配合這次裁判文書公開,最高法院推出了另一項司法改革重點即量刑規(guī)范化,在公開性的要求下,量刑與裁判一體化,是自然的配套要求。
筆者注意到,最高人民法院推動的這次司法公開,基調(diào)在于“公開為原則,不公開為例外”的原則,此乃一大進(jìn)步。然而,規(guī)定的四種情況不公開卻依然有“美中不足”之嫌。涉及國家機密不公開是國際通行原則,但涉及個人隱私的,是可以通過技術(shù)處理,從而達(dá)到公開效果。最為關(guān)鍵的是,第四種情況“其他不宜在互聯(lián)網(wǎng)公開的”為一個開放性規(guī)定,其伸縮性太強,若把握不當(dāng),定會抵消原本能達(dá)到的社會效果。